Бестоварный вексель: льзя ли?

------------------------------------------------------------------

    Как известно, Правила изготовления и использования  вексельных
бланков,  утвержденные  Постановлением  КМУ и НБУ от  10.09.92  г.
№ 528 ( 528-92-п ) (см. "Бухгалтер" № 15'2000, с. 59; далее - Пра-
вила № 528), не  допускают  выдачи  бестоварных  векселей, то есть
векселей, не  обеспеченных поставками  товаров, работ,  услуг. При
этом, по мнению специалистов (см. "Бухгалтерскую газету" № 49'200,
с. 10), вопрос о товарности  векселя по уровню  популярности стоит
на первом месте в теме вексельного права и вексельных ограничений.
Не высказаться по этому вопросу считается уже чуть ли не признаком
дурного тона.
    Так, ГНАУ  еще  в  письме  от  09.12.98 г.  № 14626/10/16-1201
( v4626225-98 ) (см. "Бухгалтер"  № 1'99, с. 11-13), сославшись на
Правила № 528, объявила бестоварные векселя недействительными.
    Отрицательное отношение к подобным векселям выразил  и  НБУ  в
своем письме от 10.04.2000 г. № 18-211/1009-2283 (см.  "Бухгалтер"
№ 15'2000, с. 60), заявив, что оформление  должником  имеющейся  у
него задолженности по кредитам перед банком собственными векселями
- грубое нарушение  вексельного  законодательства,  поскольку  тем
самым нарушается принцип товарности векселя.
    Наиболее же активную позицию в отношении непризнания бестовар-
ных векселей (и, самое  главное, с приведением сильных аргументов,
что большая  редкость  в  практике  госорганов)  заняла  ГКЦБФР. В
письме  от  24.11.2000 г.  №  9708/18 (см. "Бухгалтерскую  газету"
№  50'2000,  с. 23) Комиссия  проанализировала,  соответствует  ли
действующему законодательству Украины и  Женевским конвенциям 1930
года № 358-360 требование  выдачи векселя  только за  поставленные
товары, работы, услуги.
    Авторы письма обращают внимание на то, что в  соответствии  со
ст. 16 приложения II к Женевской вексельной конвенции  1930  года,
которой введен  Унифицированный  закон  о  переводных  векселях  и
простых векселях (далее  -  УВЗ),  вопрос  о  правоотношениях,  на
основании которых был выдан вексель, остается вне  сферы  действия
УВЗ. Отсюда, по  мнению ГКЦБФР, следует, что данный вопрос регули-
руется национальным  законодательством. К национальному же законо-
дательству, на основании которого он решается, как раз и относятся
Правила № 528.
    Поэтому ГКЦБФР  убеждена, что  вексельная  правоспособность  и
основания  выдачи векселей в Украине  определяются также Правилами
№ 528, изданными во исполнение Закона Украины  "О ценных бумагах и
фондовом рынке" ( 1201-12 ). Неизменность своего подхода  Комиссия
недавно продемонстрировала в письме от 30.01.2001 г. № 801/19 (см.
"Бухгалтерскую газету" № 8'2001, с. 20).
    Достаточно  печальные  перспективы  для  бестоварных  векселей
вырисовываются в том случае, если  Президент  подпишет  Закон  "Об
обращении векселей в Украине", в ст. 4 которого  установлено,  что
выдавать  переводные и простые векселя  можно лишь для оплаты пос-
тавленных товаров (работ, услуг).
    В общем, выдачи векселя до момента получения  товаров  (работ,
услуг) нужно  избегать,  как  мы  и  советовали  своим  читателям,
например, в "Бухгалтере" № 7'99 на с.  19.  Для  тех  же,  у  кого
все-таки  произошла  вексельная  предоплата,  попытаемся  привести
некоторые соображения в пользу того, что запрет совершения предоп-
латы векселями не соответствует действующему законодательству.
    В начале прокомментируем {1} наиболее распространенные в дело-
вой прессе аргументы, обобщенные и систематизированные А. Ефимовым
(см. "Бизнес" ("Бухгалтерия") № 44/99, с. 126-127).
    1. УВЗ не содержит каких-либо требований  в  отношении  сроков
передачи векселя (до или после  поставки).  Более  того,  норма  о
выдаче векселя только в оплату поставленных товаров  противоречит,
например, ст. 3 УВЗ, согласно которой  вексель  может  быть  выдан
приказу самого векселедателя.  Это означает, что векселедателем  и
векселедержателем может быть одно и то же лицо.  Следствием данной
нормы является отсутствие товарности векселя, то  есть  требование
поставки  товара, тем более до  выдачи векселя, здесь вообще невы-
полнимо.
    Правда, на это можно возразить, что данная норма писалась  как
общее правило - для тех стран, в которых  не  ограничивается  круг
правоотношений, на основании которых выдается вексель, а также для
некоторых  специальных  случаев  (в  Украине,  например,  подобная
возможность прямо  предусмотрена  законодательством  для  векселей
Пенсионного фонда и  для  финансовых  векселей  банков).  Если  же
государство вводит определенные ограничения,  то,  понятное  дело,
некоторые общие нормы УВЗ согласно специальным правилам  перестают
работать.
    2. Пунктом 2  Постановления  ВР  "О применении  векселей в хо-
зяйственном обороте Украины" от 17.06.92 г. № 2470-ХII ( 2470-12 )
полномочия  КМУ и  НБУ  ограничивались  разработкой и утверждением
правил изготовления и использования вексельных бланков. Устанавли-
вать какие-либо ограничения вексельного обращения Кабмин и Нацбанк
уполномочены  не были. Тем более что указанное  Постановление ВР с
принятием  Закона  Украины  от 06.07.99 г. № 826-ХIV ( 826-14 ) (о
ратификации Женевской конвенции) перестало действовать, а  значит,
не может действовать и нормативный акт, изданный на его основании.
    Этот аргумент из всех приведенных нравится нам  больше  всего.
Правда, хватит ли смелости у судьи арбитражного  суда  положить  в
основу решения подобные соображения?
    3. Статьей  48 ГК ( 1540-06 ) установлено, что  недействитель-
ным считается тот  договор, который не, соответствует  требованиям
закона.
    Поскольку Правила  № 528 законом не являются, противоречие  им
договора, предусматривающего выдачу векселя до поставки товара, не
может считаться  основанием для признания такого договора недейст-
вительным, так как закону подобный  договор не противоречит. Прав-
да, последний  аргумент, мягко говоря, достаточно  спорен. Относи-
тельно  широкого  толкования  термина  "закон",  используемого   в
ст. 48 ГК, писалось немало, причем на очень высоком  уровне  (см.,
например, п. 10 письма ВАС от 12.03.99 г. № 02-5/111 "О  некоторых
вопросах практики разрешения споров, связанных с признанием сделок
недействительными" в "Бухгалтерской газете" № 13'99 на с. 15). Так
что  в  контексте  ст.  48  ГК  под  законом  может  пониматься  и
постановление  КМУ. В общем, делать слишком большие ставки на дан-
ный аргумент - вряд ли разумно.
    4. Статьей 59 ГК установлено, что договор, признанный недейст-
вительным, считается  недействительным с момента  его  заключения.
Это означает, что действия сторон по договору после его заключения
уже не могут считаться  основанием для признания договора недейст-
вительным.  С учетом вышеизложенного  договор, по которому простой
вексель  выдан для  оплаты товара  до его  поставки (но, очевидно,
после заключения  договора), не может быть признан  недействитель-
ным.
    Ссылка на  ст. 59 ГК тоже не кажется  слишком  убедительной, а
сам аргумент - понятным.  Ведь договор  купли-продажи  может  быть
признан  недействительным {2} не потому, что  стороны  после   его
заключения передали вексель, а на том основании, что в момент  его
заключения в нем содержалось условие о выдаче векселя  в  качестве
предоплаты, а это противоречит закону (вернее, Постановлению  КМУ,
что, впрочем, для целей ст. 48 ГК - одно и то же). Если же условие
о выдаче векселя появляется позже,  то  недействительным  признают
именно допсоглашение о выдаче векселя.
    В прессе  встречается еще одна  группа аргументов (см., напри-
мер, материал  Д. Миргородского в газете  "Бизнес" ("Бухгалтерия")
№ 31/99  на  с. 76-78): отмечается, что поскольку вексельное  пра-
во является самостоятельной, обособленной  от  гражданского  права
областью, то и сам вексель может утратить силу только на основании
норм вексельного права.
    В принципе, это достаточно серьезное  замечание. Мысль о необ-
ходимости разграничения вексельного и гражданского законодательст-
ва  проводилась  нами  неоднократно - см.,  например,  "Бухгалтер"
№ 17'99, с. 28, № 9'2000, с. 19.
    Постараемся добавить аргументов  в  пользу  того,  что  нельзя
одновременно использовать для признания  векселя  недействительным
основания из вексельного  законодательства  (УВЗ)  и  гражданского
(ст. 48 - 58 ГК).  Ведь в ряде случаев, несмотря на  разграничение
вексельного  и гражданского  законодательства, мы сами  признавали
возможность субсидиарного использования  норм  ГК {3} для вексель-
ного обращения (см.  "Бухгалтер"  № 11'99, с. 25, № 17'99, с. 28 и
№ 9'2000, с. 19). Так что просто ссылок на обособленность вексель-
ного права - мало.
    Итак, почему  нельзя  признать  недействительной  саму  выдачу
векселя на основании, например,  ст.  48  ГК  ("Недействительность
сделки, не соответствующей требованиям закона")? {4}
    Женевская конвенция не  относит  к  компетенции  национального
законодательства вопрос об основаниях недействительности векселя -
в отличие, скажем, от  круга  правоотношений  (см.  вышеупомянутое
письмо  ГКЦБФР).  Авторы  УВЗ,  по  нашему  мнению,  не  допускали
возможности одновременного использования гражданского и вексельно-
го законодательства  для определения оснований  недействительности
векселя в противном случае любое нарушение  УВЗ могло бы послужить
основанием для признания сделки по  его выдаче (передаче) недейст-
вительной. А значит, не было бы необходимости  специально выделять
основания для признания недействительности векселя в самом УВЗ.
    Поэтому рассмотрим вопрос  об  основаниях недействительности в
вексельном праве. Как правило, недействительным считается вексель,
не имеющий вексельный силы, как это указано в ст. 2 и  76  УВЗ.  В
соответствии  с  УВЗ  вексель  содержит:  реквизиты  (обязательные
надписи); указания;  оговорки;  другие  надписи,  совершаемые  при
обращении векселя.  Имеющим  дефект  формы  считается  вексель,  в
котором отсутствует хотя бы один из обязательных реквизитов. Таким
образом, те реквизиты, с помощью которых некий документ из обычной
долговой расписки превращается в обязательство,  обладающее  силой
векселя, относятся к числу обязательных  реквизитов  и  влияют  на
действительность векселя.
    Впрочем, по мнению известного специалиста в области вексельно-
го права Ю. Мороза, помимо дефекта формы существуют и другие осно-
вания признания векселя  недействительным. Например, Ю. Мороз ука-
зывает, что

    "от дефектов вексельной фермы необходимо отличать  дефектность
    или недействительность, в основании которой лежит правоспособ-
    ность лица, поставившего свою подпись на векселе".{5}

    Однако и в  этом  случае  рассматривается  именно  специальная
вексельная правоспособность.
    Отметим также еще одно интересное замечание Д.  Миргородского:
недействительность векселя следует отличать от  недействительности
сделки, на основании которой он возник.  То  есть  даже  признание
недействительным договора купли-продажи в части, предусматривающей
расчеты векселем по предоплате, не влечет признания недействитель-
ным самого векселя. При этом Д. Миргородский  ссылается на одно из
решений ВАС, в котором  развивалась  подобная мысль.  Главный  его
аргумент: вексель является абстрактным  обязательством, оторванным
от основной сделки как текстуально, так и по существу.
    По нашему  мнению, против  признания  недействительным  только
лишь  договора, а не векселя - тоже нужно отчаянно  бороться. Ведь
такое  решение  суда  породит   новые  проблемы.  Например,  если,
ссылаясь на абстрактность,  "отвязать"  вексель от договора купли-
продажи, то под серьезной угрозой окажется возмездность приобрете-
ния векселя. А это - проблемы в налоговом  учете, связанные с без-
возмезднод передачей векселя.
    Д. Миргородский в качестве  реальной и тоже не очень-то радуж-
ной перспективы признания недействительным договора  купли-продажи
рассматривает необходимость  двусторонней реституции (то есть обя-
занности  продавца вермуть покупателю  вексель, а в случае его от-
сутствия - оплатить его  стоимость). И еще немного  информации для
сопротивляющихся: в  "Бухгалтере"  № 16'2000 на  с. 73 подчеркива-
лось, что налоговый инспектор не уполномочен государством на приз-
нание  векселей  недействительными, поэтому  неблагоприятные  пос-
ледствия для предприятия, выдавшего вексель в качестве предоплаты,
могут наступить только после принятия решения о признании недейст-
вительным  данного  векселя или  сделки, на  которой  он  основан,
арбитражным судом.
    Позиция же ВАС по данному вопросу, проанализированная  нами  в
"Бухгалтере" № 7'99 на с. 19-20, вселяет определенный  оптимизм  в
смелые головы нарушителей Правил № 528.
    Но лучше все-таки - не рисковать.

{1} Делаем мы это для того, чтобы вы реально оценивали перспективы
    воспроизведения подобных аргументов в суде.
{2} Полностью или частично, причем  второе-вероятное.
{3} То есть  вспомогательного. Имеются в виду  случаи, когда одних
    лишь норм  вексельного  права недостаточно  для  регулирования
    каких-либо отношений.
{4} Следует, кстати, отметить, что ряд специалистов вообще считают
    ошибочным утверждение, что  выдаче  векселя  является  сделкой
    (см. упомянутую  статью  Д.  Миргородского).  Для  сторонников
    этого  взгляда  (правда,  отнюдь  не  бесспорного)  вопрос   о
    применении к векселю главы III ГК "Сделки" (а следовательно, и
    о применении оснований для признания сделок недействительными)
    вообще не актуален.  Однако нам  все-таки  ближе  позиция,  по
    которой выдачу векселей можно считать сделкой.
{5} См.  Мороз Ю. Вексельное дело.- К.: Наукова думка,  1996.-  С.
    40.


------------------------------------------------------------------
"Бухгалтер"
№6/01, стр. 14
[01.02.2001]
Алла Погребняк, Константин Шелест

------------------------------------------------------------------